著作权法律状态
不需要非职务开发复《非职务软制件开发证明》和《非职务软件开发保证书》
需要先准备查询材料办理查询 查询没有问题后才能出查询结果
出查询结果后连同其他材料一并上交
查询材料清单:
1.原软件著作权证书复印件(原3个著作权人签字)}
2.给经办人的授权委托书(原3个人签字)
3.查询申请表
4.原3个著作权人的身份证复印件 各自签字
5.办理人的身份证证明文件
转让材料清单:
1.转让申请表(受让方盖章)
2.原软件著作权证书原件
3.转让协议(原3个作者签字,受让方盖章)
4.原3个著作权人的身份证复印件 各自签字
5.受让方的营业执照副本复印件 盖章
『贰』 收到著作权侵权律师函,应该如何处理
在我国,判断专利侵权,首先要确定该专利的保护范围,然后再判断被告的产品或方法的技术特征是否落入该专利的保护范围。根据我国专利法的规定,发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计产品为准。
如果企业的产品或方法的技术特征与该专利的权利要求的内容全部相同,则落入其保护范围,构成侵权。此外,在我国判断专利侵权也适用等同原则和禁反悔原则。
经认真分析后,如确认自己的产品或方法不构成侵权,则可据此答辩;如确认自己的产品或方法已落入该专利的保护范围,则可以考虑自己的实施行为是否属于中国专利法中不构成专利侵权条款的行为。如确认自己的产品或方法已构成侵权,则还可进一步对该专利的有效性进行分析。如能宣告该专利无效,则也能在专利侵权诉讼中胜诉。
企业应委托中国的专利律师对该专利的法律状态和专利性进行认真检索,如果对检索结果分析后,认为有可能宣告该专利无效,则应抓紧时间,在答辩期内,向中国专利局复审委员会提出宣告该专利无效请求。同时,将宣告专利无效请求书复印件提交给法院,请求法院裁定中止诉讼程序。对实用新型专利和外观设计专利,法院应中止诉讼审理。而对发明专利,法院可以中止,也可以不中止。因此,被告应积极向法院提供证明该专利缺乏专利性的材料,以促使法院中止诉讼。如果法院未中止审理,而作出侵权判决,被告应及时上诉,同时请求专利复审委员会加快程序,争取在法院二审判决作出之前,作出宣告专利无效决定。
如果该专利权无法宣告无效,而企业又确实侵犯了该专利权,建议企业应及时停止侵权,并积极争取与权利人人达成和解协议。
『叁』 软件著作权登记与专利有什么区别哪一个比较好
软件著作权登记与专利有什么区别?哪一个比较好呢?今天小编就为大家解答一下:软件著作权登记与专利有什么区别软件著作权登记与专利有什么区别呢?什么是软件著作权登记?软件的著作权登记,是作者充分行使并保护自己软件著作权的前提条件和有力保障。一旦发生软件著作权争议,作者可以凭借《软件著作权登记证书》主张自己的版权。什么是专利?专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。两者之间的区别:1、制度不同软件著作权采取登记制,基本是100%可以通过的。专利采取审查制,必须满足专利授权的条件才行。2、价值不同软著是对作品的外在表现形式进行保护,专利是对技术的功能,性能等进行保护。对于相同的软件,著作权的价值远小于专利的价值。3、保护力度不同软件著作权与专利相比专利保护力度会大很多。专利保护功能,软件著作权只保护代码。如果只申请软件著作权,对手看到自己的产品,自己编程序实现相同的功能,不侵权。如申请专利,对手生产功能相似的产品,侵权。软件著作权与专利相比,哪一个比较好?这个没有哪个更好之说。软件著作权保护力度广,易通过。专利授权难,但是价值更大。进行软件著作权登记还是专利申请,这个要从实际出发,如果有必要的话,两者都申请也是可以的。
『肆』 外观设计属于著作权保护对象嘛
外观设计属于专利保护对象。
图片属于著作权保护对象。
『伍』 软件著作权登记与专利有什么区别呢
软件著作权登记与专利有什么区别呢?软件著作权与专利相比,哪一个比较好?下面来详细看看软件著作权与专利的区别。软件著作权登记什么是软件著作权登记?软件的著作权登记,是作者充分行使并保护自己软件著作权的前提条件和有力保障。一旦发生软件著作权争议,作者可以凭借《软件著作权登记证书》主张自己的版权。什么是专利?专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。软件著作权与专利的区别1、制度不同软件著作权采取登记制,基本是100%可以通过的。专利采取审查制,必须满足专利授权的条件才行。2、价值不同软著是对作品的外在表现形式进行保护,专利是对技术的功能,性能等进行保护。对于相同的软件,著作权的价值远小于专利的价值。3、保护力度不同软件著作权与专利相比专利保护力度会大很多。专利保护功能,软件著作权只保护代码。如果只申请软件著作权,对手看到自己的产品,自己编程序实现相同的功能,不侵权。如申请专利,对手生产功能相似的产品,侵权。软件著作权与专利相比,哪一个比较好?软件著作权保护力度广,易通过。专利授权难,但是价值更大。进行软件著作权登记还是专利申请,这个要从实际出发,如果有必要的话,两者都申请也是可以的。
『陆』 商标符号中圈C,圈P都代表什么(用于鉴别CD的制作的年份)
在中国,商标上的TM也有其特殊含义,其实TM标志并非对商标起到保护作用,它与R不同,TM表示的是该商标已经向国家商标局提出申请,并且国家商标局也已经下发了《受理通知书》,进入了异议期,这样就可以防止其他人提出重复申请,也表示现有商标持有人有优先使用权。
(6)著作权法律状态扩展阅读:
构成:
作为构成商标的字母,是指拼音文字或注音符号的最小书写单位,包括拼音文字、外文字母如英文字母、拉丁字母等。
原《商标法》把仅以字母构成的商标归在文字商标之列,而在2001年新修订的《商标法》把字母作为商标的构成要素之一,这样规定更符合实际,也便于商标主管部门对商标注册申请依法审查核准。
作为商标构成要素的数字,也是2001年《商标法》的新规定。构成商标的数字,既可以是阿拉伯数字也可以是中文大写数字。
作为构成商标的三维标志,又可称为立体标志,是具有长、宽、高三种度量的立体物标志。以三维标志构成的商标标志的称为立体商标,它与我们通常所见的表现在一个平面上的商标图案不同,而是以一个立体物质形态出现。
『柒』 外观设计过期,作品未过期,用著作权保护是否复活了外观
可以去国家著作权网站看下相关的法律法规!
『捌』 著作权与商标权的权利边界划分
著作权法上作品的独创性标准有质和量两方面的要求,质的要求是指作品中所反映出的个性,而量的要求是指作品具有某种最低限度的创造性。那么,如何合理界定著作权与商标权的权利边界划分呢?著作权与商标权权利边界著作权与商标权在权利主体、权利产生、权利的客体方面存在区别,相对于商标权,著作权具有权利自作品创造完成自动产生,权利无需经过国家实质性审查以及权利保护范围不受产品类别限制等特点,因此,应合理界定著作权的权利边界。而商业标识构成著作权法意义上的作品,其审美意义应是抽象而又丰富的,不仅包含着艺术效果,还须使该标识具有识别功能、宣传功能、装载产品质量、商业信誉功能,因此,在作品原创性的保护条件上,应要求商业标识作品比一般美术作品更有独创水平。而对于著作权与商标权权利冲突的思考在于,不同权利主体依据相关规定对相同或者相似客体先后产生著作权和商标权,从而发生著作权人和商标权人之间产生实际利益相抵触的法律状态。两者的冲突表现在实体和程序方面。实体上的冲突指著作权与商标权均具有合法性时,著作权与商标权的对抗。程序上的冲突具体指当在先著作权人同时向法院和商标主管机关提出请求时,则可能出现法院判决与商标主管机关的裁定不一致的情形。
『玖』 外观设计专利到期而设计著作权未到期算不算侵权
专利(patent),从字面上是指专有的权利和利益。“专利”一词来源于拉丁语Litterae patentes,意为公开的信件或公共文献,是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明,后来指英国国王亲自签署的独占权利证书。在现代,专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。