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知識產權和版權的區別

發布時間: 2020-11-20 21:01:59

專利版權的關系是什麼

專利和版權的關系是什麼? 專利權和著作權都屬於公共知識體系的一部分,索然專利權和著作權都是屬於知識產權體系的一部分,其在相關產品著作中的關系卻有著明顯的不同!
1.權利具有的特性不同
一項作品只要是獨立創作完成的,盡管會與已發表的作品相似,都會獲得著作權且受相關法律的保護,而專利權卻不相同,對於同一內容的發明創造,專利法只會授予先申請人,且如果發明人獲得了此項專利,其他人未經他的許可,就不能使用這項技術。
2.兩者權利客體范圍不同
被著作權保護的客體范圍比較大,例如文字作品,口述作品,藝術作品和攝影作品等;而專利權保護的則是發明專利、實用新型專利、外觀設計專利
3.授予權利的內容不同
著作權包括人身權、財產權等。人身權是不可轉讓且是永久性的。人身權和財產權這兩種權利還包含著許多的權利,<著作權相較於專利權更為復雜。
4.保護權利的期限不同
一般來說,在相應的年限中,發明專利的保護期限是10年至20年不等,而<著作權的許可權保護時間相對較長。如果<著作人在生前去世,其合法的<著作人的作品權利還可以公開的保護五十餘年。在著作權中,人身權在一般是不受時間限制的,而財產權受時間限制但保護期限較長。財產權保護期分為兩種,當作者是公民時,期限是作者有生之年加死後50年;當作品是法人和職務的,保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,卻是不受保護。在專利中,發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。

Ⅱ 專利和版權的區別(超詳細)

專利和版權都是知識產權的一個分支,即對智力勞動成果的保護。但專利和版權並沒有直接的關系,即有了版權保護並不意味著同時擁有了專利權保護。
一、版權,即著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利。這里的作品,包括自然科學、社會科學以及文學、音樂、戲劇、繪畫、雕塑、攝影和電影攝影等方面的作品。版權無需申請,自作品完成起,其作者就自動擁有版權。版權登記簿的效力在於作為主張權利或提出權利糾紛行政處理或訴訟的證明文件,能夠更有效地用來對抗第三人。
二、而專利保護的是技術方案,包括發明、實用新型和外觀設計,限於工業領域,前述的文學藝術作品是無法通過專利進行保護的。且要獲得專利權,需經過申請手續,審查合格頒發證書
除了前面提到的保護客體、取得方式,專利和版權還存在諸多方面的差異。例如版權的保護期限為作者終生及其死亡後五十年(法人作品為首次發表後五十年),而專利的保護期限為自申請之日起,發明專利二十年,實用新型和外觀設計專利十年。
三、專利權和版權二者的區別
1、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
2、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
3、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
4、權利的排他性不同:我國《著作權法》規定只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。 5、權利受保護的期限不同:著作權中的人身權在一般的情況下是不受時間限制的,著作權中的財產權的保護期限較長,公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後50年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護;發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
著作權與專利權的差異顯著,在通常情況下是易於區分的,但是就美術作品、圖形作品的保護方面,著作權與專利權存在交叉。如外觀設計權與著作權在實用美術作品保護上可能發生交叉。如何解決這類沖突,國際通行的做法是由各國國內立法決定。

Ⅲ 外觀專利和版權有什麼區別

一、保護對象不同

外觀專利:保護對象是工業產品的設計,具體而言外觀專利保護工業產品的色彩、圖案及外形設計。
著 作 權:保護對象是文學、藝術、和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果,與外觀專利重疊的部分是主要是藝術創造品(尤其是美術作品)的圖案及構思。

二、權利內容不同

外觀專利:由財產權構成,主要包括實施權、許可他人實施權、轉讓權。相對較為簡單,
著作權:由人身權和財產權兩部分構成。其中的著作人身權部分又稱著作精神權利,包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權,具有不可轉讓性、永久性的特點。著作財產權部分則主要包括使用權、許可使用權力、轉讓權、獲得報酬權等,具體而言,著作權的使用權是指以復制、發行、出租、展覽、放映、廣播、網路傳播、攝制、改編、翻譯、匯編等方式使用作品的權利。

三、獲權前提不同權

外觀專利:專利法要求「不屬於現有設計,與現有設計或者現有設計特徵的組合相比應該具有明顯區別」,簡而言之,外觀設計專利要求「獨一無二的首創性」。但需特別說明的是,實際上我國的外觀專利目前僅進行形式審查,因此通常都會予以授權
著 作 權:作品完成後自動產生著作權,只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。

四.取證途徑不同

外觀專利:向國家知識產權局(又稱專利局)提出申請,通過審查後發出辦理登記手續通知書,辦理手續後授權並發出《外觀專利證書》。
著 作 權:著作權自動產生,不必經過登記或審查。但獲得著作權和取得著作權證書是不同的概念,如需取得著作權證書以起到確權目的,需向中國版權中心提出申請,登記後發出《作品登記證書》。

五.保護區域不同

外觀專利:遵循地域性保護原則。中國外觀專利僅在大陸地區(不含港澳台)受到保護,如需在國外受到保護,需向對應國家提出申請。相對應的,國外專利在國內也不受直接保護。
著 作 權:著作權通常是自動產生的。作品完成後不必辦理手續,就可以根據有關原則獲得有關國家的著作權法保護。此外我國參加了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》,因此我國登記的著作權在172個締約國享受國民保護待遇。

六、保護期限不同

外觀專利:國內外觀專利自申請之日起保護十年。
著 作 權:公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後五十年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為五十年。

七、維持費用不同

外觀專利:需每年繳納專利年費,分階段遞增,未繳納年費視為放棄權利。
著 作 權:版權登記實行自願原則,取得作品登記證後不需要每年繳費。

八、維權依據不同

外觀專利:受專利法保護。前文提及目前國家知識產權局只進行形式審查,而對其是否存在不符合授予專利權條件的缺陷以及具備新穎性、創造性這些實質要件進行檢索、分析和評價,發生外觀專利侵權糾紛時,專利權人通常需要首先請求國家知識產權局出具專利權評價報告,在有正面評價報告的前提下,外觀專利維權力度較大。
著 作 權:受著作權保護。著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨立完成的,是否獨立完成有時無從分辨,相對專利容易規避。

Ⅳ 著作權和專利權的區別是什麼

第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀的作品,如小說等;商標權保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。

Ⅳ 知識產權和著作權是一個概念嗎二者的區別在哪

知識產權包含著作權,而著作權只是是知識產權的一部分。兩者的區別在版於:著作權又稱為版權,分權為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式利用著作損害著作人名譽的權利。著作財產權是無體財產權,是基於人類智識所產生之權利。知識產權的概念可以說是見仁見智的,定義也比較抽象。具體你可以參考國內的一些大學教材,或者世界知識產權組織,也就是WIPO所做的定義。它的外延是非常廣的。知識產權包括工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。工業產權包括發明專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱和制止不正當競爭等。但在我國但原產地名稱不是智力成果,專有技術和不正當競爭只能由反不當競爭法保護,一般不列入知識產權的范圍。

Ⅵ 知識產權局和版權局有什麼不同

版權,僅僅是指出版物的出版權利。
知識產權是一個更寬泛的概念。包括:專利、商標、商譽、商號、著作權(電腦程序也屬於著作權)、電影電視播放權、轉播權等。

Ⅶ 版權和專利這二者之間的區別在哪

版權和專利區別在於:版權其實就是著作權,是指著作權人對作品依法享有的權利。版權的主體是指依法對文學、藝術和科學作品享有著作權的人。 著作權的客體即作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並以能以某種有形形式復制的智力成果。具體包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品分為以下幾類:(1)根據著作權的取得方式不同,著作權主體可以分為原始主體和繼受主體.(2)根據主體享有著作權的完整程度不同,可分為完整主體和部分主體。 (3)以著作權人所具有的國籍為標准,可以將著作權分為內國主體和外國主體。 專利是指因特定的發明創造而享有的對發明物品依法享有的權利。專利權的主體是專利權人,即享有專利法規定的權利並同時承擔義務的人。我國自然人和單位都可以依法定程序申請專利,成為專利的主體。外國人、外國企業或者外國其他組織也可以成為我國的專利權人。是指符合專利條件的發明創造,具體包括發明、實用新型和外觀設計。發明創造是一種智力勞動。從民法的角度看,發明創造活動是一種事實行為,不受民事行為能力的限制。因此,非完全民事行為能力人也可以從事發明創造活動並因此獲得專利權。 我國專利法對發明創造規定如下: 發明,是指對產品、方法或者其改造所提出的新的技術方案。 實用新型,又稱小發明或者小專利,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

Ⅷ 知識產權和著作權是一個概念嗎兩者有區別嗎

知識產權和著作權是不一個概念,著作權只是是知識產權的一部分。

知識產權和著作權區別:

1、定義

著作權過去稱為版權。版權最初的涵義是right(版和權),也就是復制權。此乃因過去印刷術的不普及,當時社會認為附隨於著作物最重要之權利莫過於將之印刷出版之權,故有此稱呼。

知識產權,也稱其為「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果享有的財產權利」,一般只在有限時間內有效。各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。

2、由來

知識產權:英文為「intellectual property」,其原意為「知識(財產)所有權」或者「智慧(財產)所有權」,也稱為智力成果權。在中國台灣和香港,則通常稱之為智慧財產權或智力財產權。

根據中國《民法通則》的規定,知識產權屬於民事權利,是基於創造性智力成果和工商業標記依法產生的權利的統稱。

版權一詞已漸漸不能含括所有著作物相關之權利內容。19世紀後半葉,日本融合大陸法系的著作權法中的作者權,以及英美法系中的版權,制定了《日本著作權法》,採用了「著作權」的稱呼。

3、所屬關系

著作權和鄰接權。著作權,又稱版權,是指文學、藝術和科學作品的作者及其相關主體依法對作品所享有的人身權利和財產權利。鄰接權在著作權法中被稱為「與著作權有關的權益」。屬於知識產權的范圍內,著作權屬於知識產權。

(8)知識產權和版權的區別擴展閱讀:

知識產權主要范圍:

1.著作權和鄰接權。著作權,又稱版權,是指文學、藝術和科學作品的作者及其相關主體依法對作品所享有的人身權利和財產權利。鄰接權在著作權法中被稱為「與著作權有關的權益」。

2.專利權,即自然人、法人或其他組織依法對發明、實用新型和外觀設計在一定期限內享有的獨占實施權。

3.商標權,即商標注冊人或權利繼受人在法定期限內對注冊商標依法享有的各種權利。

4.商業秘密權,即民事主體對屬於商業秘密的技術信息或經營信息依法享有的專有權利。

5.植物新品種權,即完成育種的單位或個人對其授權的品種依法享有的排他使用權。

6.集成電路布圖設計權,即自然人、法人或其他組織依法對集成電路布圖設計享有的專有權。

7.商號權,即商事主體對商號在一定地域范圍內依法享有的獨占使用權。

對於科技成果獎勵權、地理標志權、域名權、反不正當競爭權、資料庫特別權利、商品化權等能否成為獨立的知識產權,在理論界存在較大分歧。

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