項目與專利
❶ 『』科技成果『』與專利的區別是誰發表的
科技成果與專利雖然都是人類創造的無形資產,但在技術領域、技術成熟度、技術壟斷性、技術規模、技術等級等方面存在著差異。
1、技術領域。科技成果與專利雖然都涉及到技術的各個領域,但是二者不是完全重疊覆蓋的。總體而言,科技成果涉及的技術領域比專利涉及的技術領域寬。從專利保護客體的內容看,它應當包括各個技術領域,但是各國政府為國家的安全利益和重大經濟利益,有些領域的發明創造暫不授予專利權,如用原子核變換方法直接獲得物質,目前在我國就不能授予專利權。有些領域的發明創造,由於受自然條件的限制以及這一領域的特殊性,不能滿足授權技術所具有的可重復再現的穩定性,因而也不能授予專利權。需要通過專門的法律法規保護,如動物和植物品種,不能申請專利,而只能通過《植物新品種保護條例》或者《動物新品種保護條例》進行保護。還有些領域的發明創造由於受人類、動物類差異性的影響,同一種病對於不同的人或者同類動物中的不同動物,其症狀表現可能不同,這種方法的穩定性受到影響,所以疾病的診斷方法不能申請專利。但它們都成為科技成果。
2、技術的規模。科技成果一般是國家、省(或部)、市政府部門下達科技攻關計劃,由科研單位、大專院校、企業承擔完成的;或者是科研單位、大專院校、企業根據市場需要,制定科研計劃項目、產品攻關計劃項目或產品改造項目,由自己完成、合作完成或委託他人完成的,所涉及的產品一般是整機產品或圈套的零部件產品,所涉及的方法是生產產品的完整方法或完整的加工工藝,所以是相對較大的產品科研項目或是相對較大的方法科研項目。但專利技術既可以是單位完成的生產方法、工藝方法項目、產品科研項目,產品改造、技術革新項目,也可以是個人完成的小發明創造。並且,凡是具有一定功能和作用、能夠獨立銷售的零部件均可以單獨申請專利保護,就是說,整機產品除了可以從整體上進行專利保護外,還可以對有創新點的零部件進行單獨的專利保護。這樣,一個新產品可以對應著多項專利保護。專利技術項目的規模可大可小。大到國家級「863」計劃項目,小到日常生活領域的技術創新項目,如兒童推車,廚房用具、娛樂用具等。
3、技術的成熟度。一般情況下,科技成果與專利技術相比,前者的技術成熟度相對較高,後者的技術成熟度相對較低。因為科技成果一般經過了實驗室的小試階段,有的還進行了中試,所以技術較成熟,實施的風險性相對較小,也易於推廣。專利技術的成熟度相對較低,因為,專利法只規定了申請專利的發明創造是一種技術解決方案,並沒有規定這種技術解決方案所達到的技術成熟度。因此,這種技術方案可以是一種技術構思,也可以是經過科學實驗的較成熟技術。這取決於專利申請人對技術完成的程度,如果他提出的技術方案只是一個原理上可行的技術構思方案,那麼該專利技術的成熟度就較低;如果他提出的技術解決方案,不僅僅在原理上可行,而且還做出了處於試驗階段的產品或者用申請專利的方法生產出了產品,或者是一個即將投放市場的產品,那麼該專利的技術程度就較高。由於專利技術的特殊性,所以實施的風險性較大,技術轉化率相對較低。但是,也正由於專利技術可以是處於構思階段的技術解決方案,它與科技成果相比更具有前瞻性、先進性。所以,公開的專利技術和專利申請技術更能及時反映當代科技的發展動態、發展水平、發展趨勢和某一技術領域的技術成熟度。
4、技術的等級。技術等級,對科技成果是鑒定等級,對專利是授權等級。一項科技成果,若是由代表國家的行政部門或國家授權的部門鑒定通過的,則是國家級科技項目;如果一項科技成果是由省部級行政部門組織鑒定的,則是省部級科技項目;市級科技項目以此類推。本級鑒定項目只能代表本級的技術水平,不能說明其它國家、省市沒有相同或類似的技術,或者更先進的技術。當然,可能有部分國家級項目達到了世界同類水平、先進水平或者領先水平,有的可能填補了世界某一技術領域的空白。專利的授權等級僅由國家一個級別,國家知識產權局代表國家受理、審查專利申請,並對符合授權條件的專利申請授予專利權。一項發明、實用新型專利授權的實質性條件是具備新穎性、創造性和實用性。其具體含義是:(1)新穎性:該發明或者實用新型在其申請日以前,國內外沒有與其相同的發明或者實用新型。具體而言,即在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外刊物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其它方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的申請文件中。(2)創造性:與申請日以前的已有技術相比,該發明或者實用新型有自己的特徵,而且這一特徵或者數個特徵是花費了創造性勞動得到的,同時這種創造性勞動對發明專利申請來說要求高,即該發明與現有技術相比有突出的實質性特點和顯著的進步,對實用新型專利申請來說要求低,即該實用新型與現有技術相比有實質性特點和進步。(3)實用性:該發明或者實用新型能夠製造或使用,並且能夠產生積極效果。由於發明專利既進行了形式審查,又進行了新穎性、創造性和實用性的實質性審查,所以授權的專利技術在國內都是新的技術。從這個意義上講,專利技術與科技成果相比,更具有前瞻性、預見性和世界范圍的先進性。
5、技術的法律保護狀況。科技成果是沒有獲得法律保護的智力資源,其擁有者不享有獨占實施權,因此無權阻止他人實施。可以說,科技成果的公開之日,就是無償奉獻給全世界之時。專利是獲得了法律保護的技術,專利權人可以在一定時間內對技術壟斷,進行獨占實施,或許可、轉讓他人實施。既能有效制止競爭對手的仿造行為,又能很好的阻止競爭對手的使用、許諾銷售、銷售、進口行為。可以最大限度的保持產品的市場佔有率和競爭力,獲得最大的經濟利益。這樣既有利於調動專利權人進行技術創新的積極性,也有利於專利技術的開發與實施,合理的配置了技術創新資源,加快了技術進步與經濟發展的步伐。
❷ 大家幫幫忙啦!請問專利申請和項目申報是一回事嗎有何區別
不是一回事。 申請專利是向國家知識產權局專利局提出申請並繳納費內用和專利申請文容件,包括請求書、說明書、權利要求書、摘要等等。審查過程持續1-3年最終可能授權也可能不授權。授權後每年要繳納年費以維持專利權有效。 報項目有可能是向科委或者當地的某些相關部門提交項目申報書、檢測報告等資料,等待審批。 重要的是,如果報了項目,技術內容公開,就不能申請專利了。但是反過來,先申請了專利,即使是第二天再去報項目,也不會因為公開來影響專利授權。
❸ 申請項目專利!!!
根據專利復法的規定,工製程項目是不可以申請專利的,可申請專利的是:新的產品、產品的外形、產品的加工工藝、製造方法。
如果你說的項目指的就是產品,那就可以申請專利,申請專利的步驟如下:
1)寫專利申請材料,包括包括專利請求書、說明書摘要、摘要附圖、權利要求書、說明書、說明書附圖等文件,上述文件一個不能少,文件的寫法要求很嚴格,一般人無法獨立完成,需要找代理機構或專業人士協助。
2)將專利申請材料寄到國家知識產權局專利局受理處,等待專利局的受理通知書。
3)接到專利局的受理通知書後及時繳納專利申請費,發明專利還要交審查費,交費後等待專利授權通知書。
4)收到專利授權通知書後及時交證書費和第一年的年費,等待發專利證書。
拿到專利證書,表示申請專利成功。
補充:
對產品的構思也要有圖和技術方案,才能申請專利,僅有功能上的想法是不能申請專利的。
計劃方向也不可以申請專利。
無論你是對產品的構思還是計劃方向,都必須要有技術方案才能申請專利。
❹ 什麼叫做專利/項目拓展
第一:專利權的簡稱,指專利權人對發明創造享有的專利權,即國家依法在一定時期內授予發明創造者或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利,這里強調的是權利。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的授權或許可。
第二:指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。「專利」在這里具體指的是技術方法——受國家法律保護的技術或者方案。(所謂專有技術,是享有專有權的技術,這是更大的概念,包括專利技術和技術秘密。某些不屬於專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。)專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的該國內規定的時間內對該項發明創造享有的專有權,並需要定時繳納年費來維持這種國家的保護狀態。
第三:指專利局頒發的確認申請人對其發明創造享有的專利權的專利證書或指記載發明創造內容的專利文獻,指的是具體的物質文件。
需要注意的是,日常生活中,人們通常會把「專利」和「專利申請」兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權的時候即聲稱自己有專利。其實,專利申請在獲得授權前,只能稱為專利申請,如果其能最終獲得授權,則可以稱為專利並對其所請求保護的技術范圍擁有獨占實施權,如果其最終未能獲得專利授權,則永遠沒有成為專利的機會了,也就是說,他雖然遞交了專利申請,但並未就其所請求保護的技術范圍獲得獨占實施權。很明顯,這兩個概念所代表的兩種結果之間的差距是巨大的。
這里,專利前兩個意思雖然意義不同,但都是無形的,第三個意思才是指有形的物質。「專利」這個詞語可以僅僅指其中一個意思,或者包含兩個以上的意思,具體情況必須聯繫上下文來看。對「專利」這一概念,生活中人們一般籠統地認為:它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件,由這種文件敘述發明的內容,並且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括製造、使用、銷售和進口等)。
由於專利涉及到赤裸裸的利益,世界各國專利相關的知識、法律和規定相當地多而且細致甚至於各不相同,要了解各個細節可通過查詢相關具體法律、條文或者國際條約,另外請見參考資料。
值得注意的是,專利的兩個最基本的特徵就是「獨占」與「公開」,以「公開」換取「獨占」是專利制度最基本的核心,這分別代表了權利與義務的兩面。「獨占」是指法律授予技術發明人在一段時間內享有排他性的獨占權利;「公開」是指技術發明人作為對法律授予其獨占權的回報而將其技術公之於眾,使社會公眾可以通過正常渠道獲得有關專利信息。據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的有關統計資料表明,全世界每年90%—95%的發明創造成果都可以在專利文獻中查到,其中約有70%的發明成果從未在其他非專利文獻上發表過,科研工作中經常查閱專利文獻,不僅可以提高科研項目的研究起點和水平,而且還可以節約60%左右的研究時間和40%左右的研究經費。
❺ 科研和專利有什麼區別
科研包括專利的開發,專利屬於科研的一種項目。兩者是包含與被包含的關系,科研的范圍很廣,而專利在中國則專指發明,實用新型,和外觀設計專利,以及集成電路設計。
希望能夠幫助到你,如有疑問,歡迎繼續追問。
❻ 與項目直接相關的知識產權情況
描述企來業的只是產權情況,如各方原源有的知識產權仍歸各方所有,由於項目合作而產生的新增知識產權由雙方共有,並且只有經雙方均書面同意的情況下才能共同申請專利,由於新產生的知識產權所帶來的新增效益由雙方如何如何分配。知識產權又稱為智慧
❼ 你好,看到你有回答關於項目申報的問題,想請問你項目申報跟知識產權專員、專利專員哪個更有前途一些
我覺得首先你應該搞明白知識產權的概念,你就明白哪個更有前途了。
知識產權又稱為智慧財產權,是指人們對其智力勞動成果所享有的民事權利(即對智力勞動成果所享有的佔有使用、處分和收益的權利)。根據世界知識產權組織公約第二條規定,「知識產權」包括下列各項有關權利:
1)文學、藝術和科學作品;
2)表演藝術家的表演以及唱片和廣播節目;
3)人類一切活動領域的發明;
4)科學發現;
5)工業品外觀設計;
6)商標、服務標記以及商業名稱和標志;
7)制止不正當競爭;
8)在工業、科學、文學藝術領域內由於智力創造活動而產生的一切其他權利。
什麼叫專利呢?
專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。
看了以上的兩個描述,你覺得哪個更好?
❽ 不能獲得專利權的項目
按照我國《專利法》的規定,對下列各項不能獲得專利權的項目:不能獲得專利權的項目1.科學發現科學發現是指人們對物質及其運動規律的新的認識,不是人們利用自然科學規律創造出的能在工業上應用的新產品、新方法,不能予以專利保護。2.智力活動的規則和方法智力活動的規則和方法是指人們的思維推理、分析判斷記憶的規則和方法,不能在工業上運用,不能產生一定的技術效果,因而不是《專利法》所稱的發明創造,不能予以保護。但是,當一件涉及計算機程序的發明是為了解決技術問題,利用了技術手段和能夠產生技術效果時,則該發明屬於專利保護的客體。對於網路上的經營模式也不給予專利保護。3.疾病的診斷和治療方法診斷和治療疾病的方法,因不具備工業上的適用性,也不屬於專利保護的范圍,但用於診斷或治療疾病的醫療器械、保健用品則可以申請專利,並取得專利保護。4.動物和植物品種除美國等少數國家外,對動物、植物新品種不予以專利保護是國際上大多數國家的通行做法.但對生產動物、植物品種的新方法,如人工養殖筏、栽培法等則可以取得專利保護。按照我國現行專利法的規定,轉基因動植物,克隆人的方法以及克隆人,改變人生殖系遺傳身份的方法,人胚胎的工業或商業目的應用,可能導致動物痛苦而對人或動物的醫療沒有實質性益處的,改變動物遺傳身份的方法以及由此方法得到的動物不能授予專利權。5.用原子核變換方法獲得的物質這類物質因對多是涉及軍事和國防方面,不宜公開,不給予專利保護,但用於原子核變換方法的儀器、設備等新技術可以取得專利權。近些年來,由於信息技術等新技術的迅速發展,知識產權保護范圍不斷擴大,傳統的知識產權制度面臨挑戰。一些國家對原先不給予保護的某些智力活動的規則、方法以及用新方法獲得的動植物品種,也開始給予保護。
❾ 有哪些項目可以申報專利
根據中華人民共和國專利法
第五條 對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權。
第二十二條 授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。
第二十三條 授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,並不得與他人在先取得的合法權利相沖突。
第二十四條 申請專利的發明創造在申請日以前六個月內,有下列情形之一的,不喪失新穎性:
(一)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;
(二)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的;
(三)他人未經申請人同意而泄露其內容的。
第二十五條 對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。
中華人民共和國專利法實施細則第二條 專利法所稱發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
專利法所稱實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
專利法所稱外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
第三十條 專利法第二十二條第三款所稱已有的技術,是指申請日(有優先權的,指優先權日)前在國內外出版物上公開發表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術,即現有技術。
第三十一條 專利法第二十四條第(二)項所稱學術會議或者技術會議,是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議。
申請專利的發明創造有專利法第二十四條第(一)項或者第(二)項所列情形的,申請人應當在提出專利申請時聲明,並自申請日起2個月內,提交有關國際展覽會或者學術會議、技術會議的組織單位出具的有關發明創造已經展出或者發表,以及展出或者發表日期的證明文件。
申請專利的發明創造有專利法第二十四條第(三)項所列情形的,國務院專利行政部門認為必要時,可以要求申請人在指定期限內提交證明文件。
申請人未依照本條第二款的規定提出聲明和提交證明文件的,或者未依照本條第三款的規定在指定期限內提交證明文件的,其申請不適用專利法第二十四條的規定。
第三十五條 依照專利法第三十一條第一款規定,可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的
發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,應當在技術上相互關聯,包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特徵,其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體,對現有技術作出貢獻的技術特徵。
第三十六條 專利法第三十一條第二款所稱同一類別,是指產品屬於分類表中同一小類;成套出售或者使用,是指各產品的設計構思相同,並且習慣上是同時出售、同時使用。
依照專利法第三十一條第二款規定將兩項以上外觀設計作為一件申請提出的,應當將各項外觀設計順序編號標在每件使用外觀設計產品的視圖名稱之前。
❿ 關於項目和專利費用相關問題
看學校給資金的條件和要求;
關鍵是看學校態度,不是其他4人的態度;
如果學校不同意申請專利就寫2人,人家最多是自費,這費用本來就不多的;
重要的是另外4人為啥不出力做設計呢?